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《刑事法判解》第12卷 | 戴有舉:入戶盜竊若干問題思考

 大曲好喝 2021-04-13

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文/ 戴有舉

江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院檢察員

摘 要:《刑法修正案(八)》新增的入戶盜竊雖然是由侵入住宅和盜竊前后兩個行為組成,但其與普通盜竊一樣,仍是單純的侵犯財產(chǎn)的犯罪,據(jù)此可以認為入戶盜竊并非行為犯而是結(jié)果犯或數(shù)額犯。入戶盜竊雖然先后實施了兩個行為,但行為人只要對后一行為具有故意就夠了,而不需要在入戶前就產(chǎn)生盜竊的故意,但對“入戶”以及“入戶的非法性”必須有認識,否則不符合責任主義原則。入戶盜竊與其他盜竊類型之間的關(guān)系涉及到對罪數(shù)的認定問題,必須厘清。入戶盜竊的既未遂認定問題,必須考慮建筑物具體狀況、財物的性質(zhì)、形狀,他人對財物監(jiān)視、支配的強弱,以及竊取行為的形態(tài),進行具體的判斷。入戶盜竊的望風行為人不應該一律認定為從犯,而是應按照其對犯罪事實的支配作用、貢獻大小來確定其在共同犯罪中的角色以及相應的責任。
關(guān)鍵詞:入戶盜竊;認識與錯誤;罪數(shù);犯罪形態(tài);共犯

本文原載于《刑事法判解》第12卷(人民法院出版社2012年版)。為便于閱讀,腳注從略。

《刑法修正案(八)》把盜竊罪的條文修改為“盜竊公私財物,數(shù)額較大或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)”。即在保留刑法第二百六十四條規(guī)定的“盜竊公私財物,數(shù)額較大的”和“多次盜竊”兩種普通盜竊類型基礎(chǔ)上,新增了“入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊”三種特殊盜竊類型。本文重點對特殊盜竊中的入戶盜竊在司法與理論方面可能出現(xiàn)的爭議問題進行探究。

01
入戶盜竊的性質(zhì)

如何理解入戶盜竊的性質(zhì),涉及到多方面的問題。

(一)入戶盜竊侵犯了雙重法益?

盜竊罪侵犯的是財產(chǎn)法益,入戶盜竊當然也是侵犯財產(chǎn)法益的犯罪,這沒有疑問。然而,刑法專門規(guī)定入戶盜竊類型,似有對公民居住生活空間安寧不受侵擾的保護意味,是否據(jù)此就可以理解為盜竊罪的保護法益有了變化呢?如有人指出, 從“入戶盜竊”作特別規(guī)定的立法本意來看,其目的之一是保護公民的財產(chǎn)權(quán),這是與一般盜竊情形相同的共性特征;目的之二是保護公民的人身權(quán),包括公民的生命健康權(quán)、隱私權(quán)、住宅不受侵犯權(quán)等,其中又以保護公民的生命健康權(quán)、防止遭受潛在的生命和健康威脅為首要目標。這種觀點無疑把入戶盜竊看作為侵犯了雙重法益,即財產(chǎn)權(quán)和公民的生命健康權(quán),從而認為在入戶盜竊的場合,如果戶內(nèi)有人,則構(gòu)成對公民的人身權(quán)利和財產(chǎn)權(quán)利的雙重侵害,不論實際竊取的財物數(shù)額大小,均構(gòu)成盜竊罪(既遂)。

筆者不同意這種觀點。首先,從立法的規(guī)定來看,盜竊罪是公認的單純侵犯財產(chǎn)法益的犯罪,這一點,各國的刑法理論和司法實務(wù)不存在絲毫的分歧。其次,從竊取一語的規(guī)范意義來看,盜竊罪中的竊取行為,是指不采取暴行、脅迫,即以平和的方式,違反占有者的意思,侵害其對財物的占有,將財物轉(zhuǎn)移為自己或者第三者占有。在使用非暴力、脅迫的平和手段這一點上,即使“公開面對被害人竊取”也使得其與搶劫罪、敲詐勒索罪區(qū)別開來?!缎谭ㄐ拚福ò耍穼ΡI竊罪的修改也只是從行為形態(tài)上增加了特殊盜竊類型,并沒有從實質(zhì)上改變盜竊罪的構(gòu)成要件和保護法益。再其次,從規(guī)范意旨上來看,規(guī)定入戶盜竊等特殊盜竊只是放寬了入罪條件,擴大了盜竊罪的處罰范圍。換言之,特殊盜竊原本就在普通盜竊的涵蓋范圍之內(nèi),即使刑法沒有入戶盜竊的專門規(guī)定,例如,《刑法修正案(八)》頒布之前發(fā)生的入戶盜竊行為,均是以普通盜竊罪追究其刑事責任的,只是入罪的條件相對嚴格一些,如盜竊財物的價值須達到數(shù)額較大的標準等。誠然,規(guī)定入戶盜竊確實具有保護公民居住生活安寧不受侵擾的一面,但這并不意味著盜竊罪的保護法益有了擴大,這只不過是盜竊罪保護財產(chǎn)法益的附隨效果或者反射效果而已。

(二)入戶盜竊是行為犯?

新增的入戶盜竊等三種特殊盜竊均沒有明文規(guī)定定罪的數(shù)額標準,因此,有論述強調(diào)“入戶盜竊、攜帶兇器盜竊與扒竊”均屬于行為犯,一經(jīng)實施,就可以定罪。言外之意這三種特殊盜竊沒有未遂可言。也有觀點認為,上述三種特殊的盜竊行為屬于法理所稱的“過程行為犯”類型,不屬于“著手實行就既遂”的“即成行為犯”或曰“舉動犯”,因此,可以根據(jù)具體案情依法區(qū)分盜竊罪的既未遂乃至預備、中止形態(tài),以便準確界定刑責。可是,盜竊罪是典型的財產(chǎn)犯,當然是以侵害財產(chǎn)或有侵害財產(chǎn)之虞為前提。而且,由于刑法是保護法益、統(tǒng)制社會的最后手段,因此,構(gòu)成犯罪的行為應該是達到值得科處刑罰程度的行為,所以,對于入戶盜竊等特殊盜竊的,也應以行為人取得了值得刑法保護的財物為既遂標準。從這種見地出發(fā),入戶盜竊等特殊盜竊不應視作行為犯或者所謂舉動犯,仍應理解為(準)結(jié)果犯或數(shù)額犯較為妥當。

(三)入戶盜竊是牽連犯?

入戶盜竊是以非法進入他人住宅為前提的,這就涉及到如何理解盜竊罪與非法侵入住宅罪的關(guān)系問題。在日本,有學者認為住居侵入行為被吸收在竊盜罪之中,但也有見解主張應該是住居侵入罪與竊盜罪的牽連犯。我國有學者認為,入戶盜竊不是牽連犯,因為單純的入戶行為與單純的盜竊行為本身不一定分別成立非法侵入住宅罪與盜竊罪。所以,“入戶盜竊”成立盜竊罪并不是牽連犯從一重罪論處的法律根據(jù)。關(guān)于牽連犯的牽連關(guān)系的認定,中外學術(shù)界存在較大爭議,歸納起來主要有主觀說、客觀說和折中說三種見解。主觀說采取以行為人主觀上具有牽連意思為根據(jù)的立場,這不僅對牽連關(guān)系的認定存在較大的隨意性和不確定性,而且似有擴大牽連關(guān)系范圍之嫌,實不足取。折中說既然是主觀說與客觀說二者不同程度的兼顧與平衡,主觀說的上述缺陷自亦無法消除。筆者認為,牽連關(guān)系應該從客觀事物之間的相互聯(lián)系中去把握,只有客觀上存在通常關(guān)系的那些情形才能夠予以認定,因為“刑法上之所以將其作為科刑一罪,是由于在經(jīng)驗法則上,通常伴隨有作為某種犯罪的手段或結(jié)果的情況,所以,沒有必要作為并合罪獨立地進行刑法上的評價”。入戶盜竊行為人先后實施了非法侵入住宅和盜竊的兩個行為,且后行為(盜竊)的實行是以前行為(侵入住宅)的實現(xiàn)為必要,兩個行為客觀上存在牽連關(guān)系,即使把兩個行為拆開來單獨考察,各自都有成立犯罪的可能性,因此,把入戶盜竊看作為牽連犯較為妥當。

02
入戶盜竊的認識與錯誤

入戶盜竊,是指非法進入他人生活的與外界相對隔離的住所(包括封閉的院落、牧民的帳篷、漁民作為家庭生活場所的漁船、為生活租用的房屋等)進行盜竊的行為。入戶盜竊的故意只需要具有普通盜竊的故意就夠了,而并非一定要限于事前的故意,即在進入他人住宅前就具有入戶盜竊的故意。因此,出于其他目的而非法入戶后臨時起意盜竊的,也應認定為入戶盜竊。入戶盜竊屬于客觀構(gòu)成要件,行為人對入“戶”當然應該具有認識,即認識到進入的是公民私人生活居住的封閉空間。行為人認為是居民房屋而入室盜竊,實際上進入的是他人在其中租住的辦公場所時,能否認定為入戶盜竊?對此,筆者認為,入戶盜竊中的“戶”屬于客觀要素,應當客觀認定之。行為人誤以為是居民住宅而實際上不是居民住宅而進入實施盜竊的,客觀行為與“入戶盜竊”這一客觀構(gòu)成要件要素并沒有合致,當然不能認定為入戶盜竊。相反,實際上是居民住宅,但行為人誤認為是旅館或娛樂場所而進入實施盜竊的,又該如何處理?此種場合下,雖然行為已經(jīng)符合客觀構(gòu)成要件,但行為人對客觀構(gòu)成要素的認識產(chǎn)生錯誤,當然阻卻行為人入戶盜竊的故意,從而不成立入戶盜竊。但是,在盜竊犯罪既遂之前,如果行為人對“戶”的認識錯誤得以消除的,例如,非法進入后發(fā)現(xiàn)是“戶”仍然盜竊的,則是入戶盜竊。

入戶是否需要具備非法性?筆者持肯定的回答。一方面,本文主張入戶盜竊是非法侵入住宅罪和盜竊罪的牽連犯,非法侵入住宅罪本身就需要侵入具有非法性。另一方面,要求入戶的非法性,也是為了限制處罰范圍。例如,兩個剛畢業(yè)的大學生A和B共同租住一間房屋居住生活,趁B外出,A在室內(nèi)盜竊B財物的行為,就不能認定為入戶盜竊。需要研究的是,行為人對入戶的非法性是否需要具有認識呢?這屬于違法性認識的問題,根據(jù)現(xiàn)代法治理念和責任主義原則,要成立入戶盜竊,必然要求行為人對入戶的非法性具有認識,問題是這樣做是否會增加司法審查的負擔和困難呢?筆者認為這種擔憂沒有必要。其一,這種違法性認識并不要求以現(xiàn)實存在為必要,只需要具有違法性認識的可能性就夠了。而且,違法性認識的可能性可以包容潛在的不法意識,也就是行為人不需要特別的記憶力隨時都可以浮現(xiàn)的不法認知。對于這樣的認知型態(tài),我國臺灣學者黃榮堅先生有一個生動的說明:如果我們問行為人,他現(xiàn)在所做的事是否違法,那么他心里會浮現(xiàn)行為不法或可能不法的認知,則我們說行為人是有不法意識(或可能性)。其二,違法性認識作為獨立的責任要素,也是在消極的意義上把握判斷的,就如同違法性的消極判斷一樣,是以構(gòu)成要件符合性來推定違法性的。違法性認識的認定也是如此,是以故意的成立,即以對犯罪事實的認識來推定不法意識的存在。司法中,對入戶的非法性認識的證明,一般可采取推定的方法,只要行為人對入戶盜竊的客觀事實有認識,就意味著對被推定為入戶的非法性的行為有認識和決意,除非行為人能夠提出相反證據(jù)予以反證,才有可能推翻推定。須注意的是,如果行為人缺乏對入戶非法性的認識具有相當?shù)睦碛?,只是阻卻了行為人承擔入戶盜竊的責任,但并不能排除成立普通盜竊的可能性。

03
入戶盜竊與其他盜竊類型的關(guān)系及罪數(shù)問題

(一)盜竊罪法條內(nèi)部關(guān)系辨析

1.普通盜竊與特殊盜竊法條之間的關(guān)系。本文把數(shù)額型盜竊和情節(jié)(或多次)型盜竊作為普通盜竊類型看待,這是由于除入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊三種特殊類型之外的其他盜竊類型都可劃歸為數(shù)額型盜竊和多次型盜竊范圍。例如,特殊盜竊的次數(shù)可以疊加為情節(jié)型盜竊的普通盜竊;同樣,特殊盜竊的數(shù)額可以累計為數(shù)額型盜竊的普通盜竊。換言之,數(shù)額型和多次型中所指的盜竊原本可以包含入戶盜竊等三種特殊盜竊,但基于法律的特別規(guī)定,原則上只能以特別法條適用之,從而使普通盜竊不能包含入戶盜竊、攜帶兇器盜竊和扒竊三種特殊盜竊類型,只有在特殊盜竊不能成立的情況下,才可以轉(zhuǎn)而適用普通盜竊的法條。舉例而言,例如,行為人入戶盜竊財物達到數(shù)額較大起點的場合,行為人的行為既符合入戶盜竊的法條,同時也符合數(shù)額型普通盜竊的法條,但根據(jù)特別法條優(yōu)于普通法條的原理,只能認定為入戶盜竊,而不應認定為普通盜竊。又如,行為人三次入戶盜竊的場合,其行為既符合入戶盜竊的法條,同時也符合多次盜竊的法條,同樣基于特別法條優(yōu)于普通法條的原理,只能認為行為人構(gòu)成入戶盜竊,屬于同種數(shù)罪,而不能認為行為人構(gòu)成多次盜竊。再如,行為人合法進入居民住宅后臨時起意盜竊室內(nèi)財物價值達到數(shù)額較大的標準,此時行為人的行為盡管不能成立入戶盜竊,但可能成立普通盜竊。

2.特殊盜竊法條之間的關(guān)系。

(1)與扒竊的關(guān)系。扒竊,是指在公共場所竊取他人隨身攜帶的財物的行為。由于盜竊作案地點以及作案手段上的不同,可以肯定的是,入戶盜竊與扒竊不可能出現(xiàn)重合的現(xiàn)象。因此,兩個法條之間可謂涇渭分明,不會產(chǎn)生競合。但二者的盜竊數(shù)額累計或者盜竊次數(shù)的疊加可能會與普通盜竊發(fā)生聯(lián)系。例如,扒竊二次、入戶盜竊一次,可能同時亦構(gòu)成了多次盜竊,但基于上述同樣的理由,仍應排除多次盜竊普通法條的適用,而只成立同種數(shù)罪。只有在既不構(gòu)成扒竊,也不構(gòu)成入戶盜竊的情況下,才有可能適用多次盜竊的普通法條。

(2)與攜帶兇器盜竊的關(guān)系。多次盜竊與攜帶兇器盜竊可能存在重合現(xiàn)象,如攜帶兇器入戶盜竊的,即是其適例。此種場合下,究竟是認定為入戶盜竊還是認定為攜帶兇器盜竊呢?值得研究。從形式解釋論的角度看,不管是認定為入戶盜竊,抑或認定為攜帶兇器盜竊都不會存在什么問題,這樣的理解亦完全符合法律的規(guī)定。不足之處是容易造成司法上的隨意性,影響執(zhí)法的統(tǒng)一。筆者主張,此種場合下,應當認定為入戶盜竊而不是攜帶兇器盜竊,攜帶兇器可作為量刑情節(jié)予以考慮。主要理由:①“攜帶兇器”與“入戶”都是修飾、限定 “盜竊”這一中心詞的,而“攜帶兇器”與“入戶”盡管各自從不同方面對盜竊起限定作用,但二者并非是純粹的并列關(guān)系,“攜帶兇器”實質(zhì)上仍起到了對“入戶”的修飾、限定作用。例如,我們可以說“攜帶兇器入戶”,這句話不存在什么語?。坏豢赡芊催^來說“入戶攜帶兇器”,這種說法多少有些別扭。②從常理上而言,攜帶兇器是為了入戶盜竊,攜帶兇器只是入戶盜竊的方法和手段,自應為目的服務(wù)。在手段與目的關(guān)系上,一般應側(cè)重于目的而不應偏向于手段。③司法實踐中,入戶盜竊的行為人一般都要攜帶老虎鉗、起子、刀片等作案工具破壞防盜窗、防盜門、保險柜等防盜設(shè)施,如果對兇器作擴大解釋的話,這類作案工具都有可能被認定為攜帶兇器盜竊中的“兇器”,使得攜帶兇器盜竊的范圍有所擴大??紤]到上述因素,就應該在其擴張至與入戶盜竊競合關(guān)系上有所限縮。④或許有人會認為,攜帶兇器盜竊與入戶盜竊相比,對公民生命、身體可能產(chǎn)生的侵害具有更大的威脅,從而主張,此種場合下應認定為攜帶兇器盜竊而不是入戶盜竊。其實,這種觀點還是在盜竊罪保護法益的理解上存在問題。攜帶兇器盜竊等特殊盜竊與普通盜竊一樣,侵犯的對象均是財產(chǎn)法益,并不承擔著對生命、身體等人身權(quán)利的保護使命。如果在盜竊過程中,行為人使用隨身攜帶的兇器對被害人實施暴力或者威脅的話,攜帶兇器盜竊的行為就已經(jīng)超出了盜竊罪的規(guī)范保護范圍,自應適用搶劫罪的法條定罪處罰,并無攜帶兇器盜竊法條適用的余地。換言之,攜帶兇器盜竊可能會對生命、身體健康等產(chǎn)生危險,但這種危險還是潛在的、可能性很小的,是遠離構(gòu)成要件的抽象危險。而攜帶兇器盜竊是實害犯,并非抽象危險犯,它必須是侵害了值得刑法保護的財物才能構(gòu)成既遂的犯罪。

(二)入戶盜竊的罪數(shù)問題

行為人攜帶兇器入戶盜竊數(shù)額較大的財物的,因為只有一個盜竊行為,所以,只成立一個盜竊罪,但對于上述行為人實施的過剩的行為部分,有可能作為量刑的升格條件(如可能評價為“有其他嚴重情節(jié)”),或者作為量刑情節(jié)予以考慮。。行為人一次攜帶兇器盜竊,一次入戶盜竊的,屬于同種數(shù)罪,如果不屬于“有其他嚴重情節(jié)”,則并不排除并罰的可能性。問題是,行為人攜帶兇器入戶盜竊財物沒有達到數(shù)額較大起點的,而且攜帶兇器也不可能被評價為屬于“有其他嚴重情節(jié)”,應該如何處理?根據(jù)筆者以上看法,此種場合,雖只成立一個盜竊罪,但應將攜帶兇器作為量刑情節(jié)予以考慮,而不應將入戶作為量刑情節(jié)予以考慮。同樣,行為人一次攜帶兇器盜竊,一次入戶盜竊的,如果既不能評價為 “有其他嚴重情節(jié)”,也排除了并罰可能性的情況下,也應將盜竊的次數(shù)作為量刑情節(jié)予以考慮。多次入戶盜竊的,也屬于同種數(shù)罪,自應按照上述原則處理,自無疑問。入戶盜竊還有可能轉(zhuǎn)化為入戶搶劫。例如,入戶盜竊,因被發(fā)現(xiàn)而當場使用暴力或者以暴力相威脅的行為,應認定為入戶搶劫。

入戶盜竊等特殊盜竊對象的財物,雖不限于數(shù)額較大的財物,但也必須限于具有一定價值的財物。有學者認為,凡是具有一定客觀價值或者一定使用價值的財物,原則上就是盜竊罪的行為對象,其中的所謂一定使用價值的物品,主要是指所有者、占有者經(jīng)常使用的物品(身份證、出入境證件、信用卡、存折、住宅鑰匙等),或者雖然不是經(jīng)常使用但對所有者、占有者具有客觀作用或者精神(感情)意義的物品,或者說是能夠滿足所有者、占有者的精神需求的物品(如具有紀念意義的照片、值得保護的書信等)。筆者基本上贊同這種觀點,因為如果不對盜竊罪對象的財物作如此廣義理解,入戶盜竊等特殊盜竊的規(guī)定幾乎就沒有什么實際意義。但是,純粹對個人而言具有情感和精神寄托、紀念意義的照片、書信等東西,應該從嚴掌握,必須站在社會通念的立場上來判斷是否具有值得動用刑法保護的必要,避免財物價值精神化的傾向。準以此言,入戶盜竊取得他人信用卡后,利用該信用卡到銀行柜臺取出現(xiàn)金的場合,行為人入戶盜竊信用卡的行為成立盜竊罪外,還成立信用卡詐騙罪,應當實行數(shù)罪并罰;行為人持竊取的信用卡到自動取款機提取現(xiàn)金的的行為應認定為盜竊罪 ,與入戶盜竊信用卡犯罪屬于同種數(shù)罪,應不排除數(shù)罪并罰的可能性。將入戶竊取的不記名的物權(quán)憑證(如見票即付的提貨單、購物卡等)冒充自己是真正持有人,提取物權(quán)憑證中所記載的物品或者將該憑證作價賣給第三人的,究竟是盜竊罪和詐騙罪之間的牽連關(guān)系,還是應當成立數(shù)罪呢?筆者認為,行為人入戶盜竊取得上述憑證后,被害人就已經(jīng)失去了憑證上所記載的財物,犯罪已達既遂。行為人之后提取該憑證所記載財物以及將該憑證處分給第三人的行為,并沒有造成對新的法益的侵害,應當視為是對贓物的處理,屬于不可罰的事后行為。因此,只應成立一個盜竊罪。

04
入戶盜竊的犯罪形態(tài)及共犯問題

(一)著手與既遂的判斷

關(guān)于實行的著手,應以其行為對法益產(chǎn)生具體危險非常急迫為根據(jù),因此,以被認為現(xiàn)實上有結(jié)果發(fā)生威脅之行為,在其與實行行為本身或?qū)嵭蟹浅=咏A段所存在之行為時,即為著手實行。入戶盜竊的實行著手,亦應以此為標準進行判斷。如果盜竊行為有使被害人財產(chǎn)產(chǎn)生喪失的急迫危險時,即可認定為著手實行。準以此言,在入戶盜竊的情況下,僅僅出于盜竊的目的而開始實施侵入他人的住宅行為,由于在這一時刻并不馬上具有侵害占有的現(xiàn)實危險性,還不能認定盜竊罪的著手,只能看作為是非法侵入住宅罪的著手。即使進入室內(nèi)后,盡管可能成立非法侵入住宅罪,但也不是立刻即可成立盜竊未遂,只有在盜竊的現(xiàn)場開始對客體的物色行為時,才可認定為著手。但是,如果行為人進入的是私人擺放物品的倉庫或儲藏室,從這類房屋的特殊性(如一般無人問津、監(jiān)視較弱等)來看,以盜竊的目的開始了侵入時,通常不妨認為同時就是入戶盜竊的著手。

圍繞盜竊罪的既遂時期,從來存在四種學說:(1)接觸說認為,行為人接觸了屬于客體的他人的財物時,是竊取的既遂時期;(2)取得說認為,排除他人的占有,把財物轉(zhuǎn)移為行為人或者第三者的占有時,是竊取的既遂時期;(3)轉(zhuǎn)移說認為,對財物進行了場所的轉(zhuǎn)移時,是竊取的既遂時期;(4)隱匿說認為,把財物隱匿到不容易發(fā)現(xiàn)的場所時,是竊取的既遂時期。盜竊罪是侵害財產(chǎn)占有的犯罪,原則上應以被害人喪失財產(chǎn)占有之時,亦即是以盜品轉(zhuǎn)移至脫離財物所有人或持有人實際支配范圍以外之時點為既遂時期。但是,可以認為行為人排除被害人的占有、取得了財物的事態(tài),具體有很多種,必須針對各種情形,考慮屬于客體的財物本身的性質(zhì)和狀態(tài)、被害人對財物的占有形態(tài)以及竊取行為的形式等來判定。對于大件物品以及難于搬運的東西一般應以從室內(nèi)搬運至戶外之時為既遂。對于現(xiàn)金、手表、手機、金銀首飾等形狀小、能夠容易攜帶的財物,行為人在室內(nèi)取得后裝在身上時,就立即達于既遂。在私人倉庫和堆放雜物的儲藏室內(nèi),由于無人看管、照應,屋主對其中財物的一般支配力較弱,既遂的標準應根據(jù)監(jiān)視的程度等情況適當予以放寬。

(二)共犯問題

二人以上共同入戶盜竊的,成立盜竊罪的共同正犯。為入戶盜竊而在戶外望風之行為人,成立入戶盜竊的共犯,自無疑問。問題是,望風行為人能否與入戶行為人構(gòu)成盜竊罪的共同正犯?一般情況下,望風行為人在共同犯罪中的地位、作用不及入戶行為人,將其作為入戶盜竊的幫助犯論處,比較符合司法實際,亦能做到罪責刑相適應。然而,在望風行為人與入戶行為人具有操縱與被操縱之關(guān)系或二人處在共謀對等協(xié)力之情況下,卻也只能將望風行為人一律認定為從犯,這恐怕未必合適。從實行的概念來看,共同犯罪與單獨犯罪相比存在著實行的分擔與協(xié)作,并無必要所有共謀者都參與實行行為,其可能只為一部分構(gòu)成要件行為或為構(gòu)成要件以外行為,“即使在負責實行者為一個人,其實行行為亦包含'如同’一心同體而強烈結(jié)合在一起之多數(shù)人的'共同’之情形,亦非完全不可能!”因此,如果望風行為人對入戶盜竊整個犯罪事態(tài)具有支配作用或者與入戶行為人對入戶盜竊整個犯罪事態(tài)的操縱、實現(xiàn)處于對等協(xié)力地位的情況下,亦不排除望風行為人成立入戶盜竊的共同正犯的可能性。但是,入戶行為人改變犯意轉(zhuǎn)化為搶奪、入戶搶劫的,只要望風行為人對此事前沒有共謀從而并不知情的,仍只應承擔盜竊罪的責任。

成年人甲與不滿16周歲的乙共同入戶盜竊的,可以認為甲、乙二人的盜竊行為在不法層面成立共同犯罪。即使乙未滿14周歲,只要其具有規(guī)范意識,也不妨礙甲與乙成立入戶盜竊的共同正犯。至于乙最終不承擔刑事責任,是因為經(jīng)責任層面檢驗乙欠缺有責性而不成立犯罪。盡管如此,但這并不影響對甲、乙在共同犯罪中所處地位、所起作用的認定,這樣可以確保對甲的處罰客觀公正,罰當其罪。

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